01、一場關(guān)于“公司行為”與“個人責任”的首次司法界定
2025年10月3日,歐洲統(tǒng)一專利法院(Unified Patent Court, UPC)上訴庭在貝爾金 Belkin International, Inc. 和飛利浦Koninklijke Philips N.V.一案中作出判決,推翻了慕尼黑地方分庭在公司董事責任部分的裁決,并駁回了針對兩名董事的全部侵權(quán)請求。
這一判決,不僅結(jié)束了飛利浦與貝爾金之間關(guān)于EP 2 867 997專利的上訴爭議,更標志著UPC首次正面回應(yīng)一個長期懸而未決的問題——當企業(yè)實施侵權(quán)時,管理層是否也要承擔連帶責任。
在統(tǒng)一專利體系仍處于運行初期的背景下,法院的這一裁決,實質(zhì)上為“法人行為”與“自然人責任”之間畫出了一條清晰的制度分界線,也讓跨國企業(yè)的決策與法律風險再次回到理性與秩序之中。
02、從“中介責任”到“管理職責”:法院如何改變理解路徑
案件的起點,是飛利浦(Koninklijke Philips N.V.)針對貝爾金(Belkin GmbH、Belkin International Inc.、Belkin Limited)提起的專利侵權(quán)訴訟。涉案專利 EP 2 867 997 涉及電源管理與智能連接技術(shù)。飛利浦主張,貝爾金系列智能插座及相關(guān)產(chǎn)品侵犯了其專利權(quán),請求禁令與損害賠償,并同時將貝爾金的兩名董事列為被告,認為他們在產(chǎn)品投放和營銷決策中起到了直接推動作用。
2024年9月13日,UPC慕尼黑地方分庭(Munich Local Division)作出一審判決。法院支持了飛利浦針對貝爾金公司主體提出的主要請求,認定其構(gòu)成侵權(quán)并責令停止侵權(quán)、賠償損失。就董事個人責任而言,法院雖未認定兩名董事構(gòu)成直接侵權(quán)人,但認為其在公司運營與決策中的管理服務(wù)被用于實施侵權(quán)行為,因而依據(jù)《UPC協(xié)定》第63條第1款承擔中介責任(intermediary liability)。
地方分庭據(jù)此下達禁令,命令兩名董事不得以導致公司繼續(xù)侵權(quán)的方式履行管理職務(wù);其余針對董事的請求則被駁回。
董事隨后向UPC上訴庭提起上訴,主張自身并非《UPC協(xié)定》意義下的“侵權(quán)人(infringer)”或“中介(intermediary)”,且地方分庭錯誤地將管理行為與侵權(quán)行為混為一談。飛利浦和貝爾金公司同時也對一審的其他部分提起上訴。
2025年10月3日,UPC上訴庭作出裁決,全面撤銷地方分庭針對董事的判決。法院指出,涉案董事的行為均屬于其典型的管理職責范疇,未顯示故意、重大不作為或超越權(quán)限的行為,因此不構(gòu)成個人侵權(quán)或協(xié)助侵權(quán)。
由此,針對董事的禁令請求與損害賠償請求均被駁回,原審中關(guān)于公司董事“中介責任”的認定被徹底推翻。
03、“侵權(quán)人”與“第三方”的界限:上訴庭的自治解釋
上訴庭在裁決理由中,沒有沿用各成員國對公司高管責任的傳統(tǒng)解釋路徑,而是從《UPC協(xié)定》(UPCA)自身出發(fā),對第25條與第63條進行了體系化解釋。法院指出,統(tǒng)一專利體系的適用范圍必須以“自治解釋”(autonomous interpretation)為原則,而不能被各成員國關(guān)于董事或侵權(quán)的國內(nèi)規(guī)則所左右。依第25條的邏輯,侵權(quán)行為應(yīng)由“第三方”實施;而公司董事作為法定機關(guān),并不屬于公司之外的第三方,因此不能自動被視為第63條意義下的“中介主體”。
在此基礎(chǔ)上,法院進一步闡明了例外情形。若董事的行為已超出單純的管理職能,或其明知侵權(quán)仍予以放任,個人責任才可能成立。
上訴庭歸納出三類典型情形:
1.董事主動利用公司架構(gòu)實施侵權(quán);
2.董事明知公司行為違法且有能力制止卻選擇不作為;
3.董事以個人名義或越權(quán)方式介入決策,其行為已超出通常管理職責。
法院同時指出,如果董事就相關(guān)專利問題征詢了獨立法律意見,在法院作出最終侵權(quán)認定前,可合理依賴該意見行事,這種依賴不構(gòu)成過失。
在裁決理由第219–222段中,法院進一步明確,涉案董事缺乏對侵權(quán)違法性的主觀認識,且已合理信賴專業(yè)法律意見,因此不具備共同侵權(quán)或協(xié)助侵權(quán)的主觀要件。
結(jié)合案情,上訴庭認為并無證據(jù)表明兩名董事存在故意、不作為或越權(quán)行為。相反,他們的行為均屬于典型的公司決策職責范疇,因此不構(gòu)成個人侵權(quán)。
此外,法院還援引其早前于2024年10月29日作出的裁定(案號:UPC_CoA_549/2024),再次確認公司董事不能被視為公司意義下的“第三方”,因而不構(gòu)成第63條下的中介責任。
04、當專利保護遇上公司治理:UPC的平衡之舉
飛利浦貝爾金一案的意義,并不在于創(chuàng)造一種新的追責模式,而在于重新確立責任的邊界。
UPC上訴庭通過本案,明確否定了“董事自動連帶責任”的外延性解釋,并確立:只有在存在故意或重大不作為的情況下,董事才可能承擔個人責任。這樣的標準,將董事責任重新錨定在“行為與意圖”的層面,而非職位本身。
這一判斷在制度上強化了法人獨立原則,同時也向權(quán)利人發(fā)出了清晰的信號:若要將公司高管納入侵權(quán)訴訟,必須證明其個人行為與侵權(quán)結(jié)果之間存在可識別的因果聯(lián)系。由此,企業(yè)的合規(guī)風險變得更可界定,司法介入也更符合比例原則。
本案所揭示的,并不僅是一場關(guān)于董事責任的個案判斷,更體現(xiàn)出UPC在“專利保護”與“公司治理”之間的制度取向。
它既回應(yīng)了企業(yè)界對法律確定性的期待,也維護了專利制度對主觀過錯與行為歸責的要求。
這種平衡,使UPC的侵權(quán)責任體系更具內(nèi)在一致性:企業(yè)仍是行為的承擔主體,而董事的責任必須通過其獨立的意志與具體行為予以界定,而非因其身份自動生成。
05、用制度化決策劃定董事責任的防線
對于在歐洲設(shè)有銷售或研發(fā)子公司的中國企業(yè),飛利浦貝爾金案的啟示并非如何回避個人風險,而在于如何以制度化的方式證明責任的邊界。
在跨國集團結(jié)構(gòu)下,總部與歐洲子公司之間的決策往往層級交織、信息頻繁流動。正是在這樣的治理場景中,UPC的裁決提供了一個新的參照:企業(yè)如何通過自身制度,向外界清晰展示“誰在決定、誰在承擔”。
對管理層而言,這種清晰不是抽象的理念,而應(yīng)落實在日常文件與流程中:
決策記錄應(yīng)可追溯,明確各層級的職責劃分;
外部法律意見應(yīng)規(guī)范存檔,形成可供追溯的合規(guī)證據(jù)鏈;
管理行為應(yīng)文件化、透明化,使法院能夠區(qū)分個人意志與公司行為。
這種治理方式,不僅構(gòu)成合規(guī)的防線,也是一種被司法體系所認可的理性表達。飛利浦貝爾金案讓人看到,UPC在界定跨國企業(yè)責任時,正在回歸一種更穩(wěn)健的法理出發(fā)點:只有當個人的意志真正進入侵權(quán)的因果鏈條,責任才隨之產(chǎn)生。
06、讓責任回到行為,而非職位
UPC上訴庭在貝爾金訴飛利浦案中確立了一個具有標志性的法理信號——公司實施侵權(quán),并不意味著董事天然共責。在統(tǒng)一專利司法體系逐步完善的過程中,這一裁決不僅穩(wěn)定了法人責任的邊界,也為跨國企業(yè)的治理實踐提供了更可預(yù)期的法律框架。
法律的歸責邏輯,終究應(yīng)落在具體的意志與行為之上。職位代表職能,卻不必然承載過錯。
在這一意義上,飛利浦貝爾金案并非結(jié)束,而是為統(tǒng)一專利體系寫下的一段注腳—— 讓責任回到行為本身,而非職位頭銜。
來源:北京海通國際知識產(chǎn)權(quán)研究院
作者:澤識
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